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專利侵權(quán)官司有什么技巧 1、侵權(quán)的證明
在
專利侵權(quán)訴訟中,證據(jù)的完備極為重要。原告需要證明:被侵權(quán)的產(chǎn)品或方法被
專利權(quán)利要求所覆蓋;被告侵權(quán)行為屬于法定侵權(quán)行為。
這方面也有一些反面的例子,由于告錯(cuò)了對(duì)象,導(dǎo)致訴訟中的被動(dòng)。如美國一家知名的日用化工企業(yè),其
專利是洗滌液包裝瓶的外觀設(shè)計(jì),被告辯稱包裝瓶是外購的,而被告銷售的是瓶中的洗滌液,不應(yīng)作為侵權(quán)的主體。據(jù)此,法院認(rèn)為被告不存在法定的侵權(quán)行為,原告被迫與被告和解。
2、專家意見
在
專利訴訟中,北京法院和外地法院對(duì)專家意見的依賴程度有明顯的差別。在涉外
專利侵權(quán)訴訟中,外地法院一般要指定專家鑒定機(jī)構(gòu),對(duì)涉案
專利進(jìn)行比對(duì)、鑒別;而北京法院更重視當(dāng)事人的自述,如果當(dāng)事人能把技術(shù)說清楚,通常不需要專家提供意見,更接近當(dāng)事人主義。
3、訴前禁令
幾乎所有的
專利權(quán)人都非常關(guān)心訴前禁令的問題,因?yàn)樵V前禁令的效力非常強(qiáng),幾乎所有的
專利權(quán)人都希望通過訴前禁令的方式使侵權(quán)人訴前停止侵權(quán)行為。要申請(qǐng)?jiān)V前禁令,必須具備兩個(gè)條件。首先,侵權(quán)的證據(jù)必須是確鑿的,清楚的;關(guān)于侵權(quán)的判定也必須是明顯和有說服力的。另外還要有證據(jù)證明,如果不采取訴前禁令,會(huì)有無法彌補(bǔ)的損失。多數(shù)案件難以滿足后一條件。
有相當(dāng)一部分國外權(quán)利人,是在
起訴之后,申請(qǐng)?jiān)V中禁令。對(duì)于訴中禁令,各地法院在處理上很不一致。按照現(xiàn)有的法律規(guī)定,是不存在訴中禁令的概念的。所以很多法院堅(jiān)持認(rèn)為,除了訴前禁令和判決后的永久禁令之外,是不存在訴中禁令這樣一個(gè)臨時(shí)措施的。但是也有一些法院認(rèn)為,訴中禁令可以比照先予
執(zhí)行的方式來
執(zhí)行。但是我們認(rèn)為,這是很不可靠的,因?yàn)橄扔?a href=panjuezhixing/>
執(zhí)行的范圍非常有限,針對(duì)的是給付、贍養(yǎng)這些特定的情況,法院可以裁定先予
執(zhí)行。但是對(duì)侵權(quán)案件中的訴中禁令的給予,我們認(rèn)為是缺乏法律依據(jù)的。所以,如果法院不給予訴前禁令,當(dāng)事人一定要采取必要的證據(jù)
保全和財(cái)產(chǎn)
保全的措施,以便保證將來判決的
執(zhí)行,同時(shí),要盡量配合法院加快案件的審理。目前在中國,
專利案件的審理越來越快,隨著法官對(duì)
專利案件越來越熟悉,訴訟周期也越來越短,兩審案件在一年內(nèi)結(jié)案是一個(gè)比較理想的時(shí)間。
4、損害賠償
不建議當(dāng)事人在訴訟中把損害賠償要求提的過高。
從中國目前
專利審判的實(shí)踐來看,提出高額的損害賠償除了新聞炒作外,對(duì)當(dāng)事人沒有更多的好處。因?yàn)榘凑罩袊F(xiàn)行《
專利法》的規(guī)定和賠償計(jì)算方式,舉證實(shí)在是太困難了,所以
專利侵權(quán)案件的賠償絕大多數(shù)都是法院的酌定賠償,也就是法定賠償,但是法定賠償?shù)纳舷奘?0萬人民幣,所以要提出幾千萬的損害賠償,除了付出高額的訴訟費(fèi)外,最終實(shí)際能得到賠償會(huì)和提出的數(shù)字相差很遠(yuǎn)。而且提出高額損害賠償不見得對(duì)原告有利,因?yàn)檫@樣的案件對(duì)法院會(huì)造成一種不必要的壓力。在很多
專利侵權(quán)案件中,適當(dāng)?shù)膿p害賠償?shù)奶岢鍪潜容^恰當(dāng)?shù)摹?jù)我們分析,
專利損害賠償額一般在20萬到30萬人民幣左右,作為訴訟請(qǐng)求提出比較有利。
5、其他
通過
專利管理機(jī)關(guān)來做
專利侵權(quán)案件,好處是簡便、快速,費(fèi)用低。但是現(xiàn)在涉外案件用
專利管理機(jī)關(guān)不是很多了,這里面有很多因素影響選擇。第一,手續(xù)并不比去法院更簡便。中國大多數(shù)
專利管理機(jī)關(guān)都需要委托手續(xù)的公證認(rèn)證,過去非常簡單,簽署一個(gè)委托書就夠了,現(xiàn)在跟法院的要求基本上是一樣的。第二,
專利管理機(jī)關(guān)沒有對(duì)損害賠償進(jìn)行調(diào)處的權(quán)利,所以當(dāng)事人要獲得損害賠償還得另行
起訴。第三,
專利管理機(jī)關(guān)的決定還要經(jīng)過司法審查。不服的一方還可以去法院提起行政訴訟,行政訴訟還要打兩審。本身行政調(diào)處的效力就不是很強(qiáng),再加上時(shí)間的拖延,顯然不如直接到法院
起訴效率高。第四,請(qǐng)求
專利管理機(jī)關(guān)處理侵權(quán),在訴訟的策略和技巧上的選擇余地小。比如同一案件涉及三地侵權(quán)人,三地只要向一地的法院
起訴就可以了,而如果請(qǐng)
專利管理機(jī)關(guān)查處,這種選擇就會(huì)帶來一定的困難,跨省執(zhí)法有一定的難度,而且?guī)缀趺恳粋€(gè)省一級(jí)的
專利管理機(jī)關(guān)都有自己的
專利保護(hù)條例。也就是說,提
起訴訟的話,按照訴訟法和最高法院的司法解釋就可以了;要是請(qǐng)各省的
專利管理機(jī)關(guān)調(diào)處,還得研究各省的
專利保護(hù)條例,顯然不方便。第五,由于國外當(dāng)事人還是以發(fā)明
專利起訴的居多,這類案件相對(duì)比較復(fù)雜,選擇法院來做,付出成本和獲得的效力相比,比較均衡。在跨地區(qū)
專利侵權(quán)糾紛中不建議客戶選擇行政管理機(jī)關(guān)這個(gè)渠道。
當(dāng)事人在
專利侵權(quán)訴訟中所投入的成本包括律師費(fèi)、本公司人員的投入,在現(xiàn)階段這些是不可能通過法院裁定的損害賠償來彌補(bǔ)的,二者之間差額也是比較大的。但是通過提起侵權(quán)訴訟,國外權(quán)利人在商業(yè)競爭中無疑會(huì)增加市場份額。而對(duì)侵權(quán)企業(yè)來講,敗訴對(duì)他們就是滅頂之災(zāi)。
專利侵權(quán)訴訟也是商業(yè)競爭的一種手段。
現(xiàn)實(shí)中,不能寄希望于發(fā)生侵權(quán)事件后,向侵權(quán)人索賠。作為
專利權(quán)人應(yīng)該掌握一些必要的保護(hù)
專利權(quán)不被侵犯的方法,而要是在采取了措施之后,
專利侵權(quán)仍舊發(fā)生的話,那么才說通過訴訟方式來追究對(duì)方的責(zé)任。此時(shí)打
專利侵權(quán)官司,建議可以委托專業(yè)的律師來提供法律幫助。