廣州市第一看守所地址:廣州市白云區槎頭廣海路獅崗北街9號(湖天貨運場對面),可以坐公交車到湖天貨運站下
.。
路線導航:從花園酒店走約300米到白云賓館站1坐290路(坐3站)到湖天貨運站下.走約600米到廣州市第一看守所。
友情提示:廣州市第一看守所不準家屬會見,只有律師才能見到犯罪嫌疑人,需要會見、取保候審、申訴、確定是否具有從輕或者減輕情節、保外就醫、減刑等法律幫助的,聯系律師。
●廣州市..看守所送衣物提示:
律師提示:前來廣州市第一看守所或廣州市第三看守所辦事的家屬,請您帶上本人身份證和戶口本及拘留通知書過來給當事人存款,衣物和信件看守所服務大廳停止接收,信件可以在就近的郵政局寄出,寫上廣州市XX看守所、地址、當事人姓名、倉號、郵編號碼,信件內容不要寫或問案情,否則信件寄不進當事人手上
.。
●廣州市..看守所簡介:
廣州市第一看守所女看管組成立于建國初期,一直以來,關押任務繁重,在押成分復雜
.。女警牢記“安全是監管工作生命線”和“在崗一分鐘,警惕60秒”的使命,積極作為,竭誠奉獻,以連續多年“零事故”的驕人業績完成了各項監管工作任務,先后獲得廣州市巾幗文明崗、廣州市巾幗文明示范崗、廣州市三八紅旗集體、廣東省巾幗文明崗等多項榮譽稱號,涌現出廣州市人大代表羅翠蓮、廣東省首屆 看守民警羅新紅、羊城執法衛士林曼等一批先進個人。
●廣州市第一看守所以案說法:
本案不存在被告人肇事后繼續駕車沖撞,放任持續危害后果的發生的情形
.。
根據證人王某某的證言和現場勘查圖及筆錄我們知道,被告人所駕車輛撞人時距離被撞車輛有40米左右,而被告人所駕車輛撞人時時速最少80碼以上,且撞人后沒有減速,那么,被告人所駕車輛撞人與撞車之間不超過兩秒鐘,幾乎是瞬間同時發生的碰撞。
另外,證據材料卷第85頁武漢的證言:“……我趕緊叫崔某停車,崔某的車還是往前滑行,車停下了,接著一輛公安車到達跟前,……” 證據材料卷第65頁證人麻玉輝證言也證實:“……是面包車先停下來,警車從面包車北側繞過去頭朝東停在面包車的左前方……”
.。
可見, 本案不屬于被告人肇事后繼續駕車沖撞,放任持續危害后果的發生的情形,且被告人在前輪爆胎的情況下滑行停車,處置得當,避免了急剎車可能造成的更嚴重后果(案發地有大量跳舞人群),不是被公安車輛攔截而停,沒有繼續逃竄。被告人對危險駕駛行為造成具體的公.危險具有間接故意, 但對傷亡實害結果僅有過失,即并不希望或者放任傷亡實害結果發生
.。
●廣州市第一看守所以案說法:
辯護人認為,刑事審判中對被告人的犯罪行為審查過程存在三種事實。..種為客觀事實,即被告人所犯真實罪行,不以任何人的意志為轉移;第二種為指控事實,即公訴方所掌握的被告人的犯罪事實證據;第三種為案件事實,即.在經過質證審理后,根據采納與采信證據,并綜合分析據以定罪處罰與量刑的證據證明力,然后再確定被告人犯罪的事實。在本案中,被告人在客觀上可能真實存在盜竊價值高達378840元的可能性。但讓公訴方值得遺憾的是,.對被告人定罪處罰,是以證據為先決條件,.通過庭審質證,得出的是不是客觀事實,而是案件事實。同時,刑法也是嚴謹的,既不允許個人主觀推測,也不應使用概率或規則類推
.。通過采納和采信證據,根據法律規定,對被告人定罪并量刑處罰。且不論該帳本記載的數額一是否屬實,二是否為銷贓,即使都成立,也不能據此認定被告的盜竊數額即為該數額
.。
●廣州市第一看守所以案說法:
本案中,一審.雖查明了本案被告人具有多次盜竊行為,也指明了盜竊的地點,但公訴方在證據中原本可以查明被告人每次涉案金額的情況下,卻未指明涉案金額
.。.同樣可以通過證據查明,但也未對相關涉案金額的數字作出認定
.。同時,公訴方利用帳本,隱瞞被告人盜竊45100元的案件事實,指認“銷贓”金額為被告人的盜竊價值金額,偷換概念,在主觀上存在對被告人作出從重處罰的故意。而.理應明知帳本屬于孤立的單一證據,且與其他證據不能相互印證的情況下,仍以帳本記載金額作為量刑標準,嚴重違反刑訴法對認定被告人有罪和對被告人從重處罰,適用證據應當“確實、充分的證明標準”
.。這樣的判決,既經不住法治社會的檢驗,也無法讓當事人信服,也正因此,才會有被告人的上訴。
辯護人同時還認為,在本案被告人的同伙均已被判決的前提下,原兩次判決中所認定的事實與量刑,均未采信楊月妹的帳本記載數額,以查明的盜竊地點、次數、金額對被告人定罪量刑,既符合刑法原則,也體現了現代法治理念。但本案被告人與原被判決同伙案情交叉,卻采取兩種截然不同的證據采信與定罪量刑標準,除去辯護人認為的證據采信錯誤之外不談,社會對.的評判標準、對.與國家機關的權威與威信,也將造成極大的不良影響。
●廣州市第一看守所以案說法:
被告人沒有為他人謀取利益
.。
在受賄罪當中,為他人謀取利益是構成犯罪的要件
.。而在本案中,即使能夠證實被告人收受了蘇某某的財物,也因被告人沒有為他人謀取利益而不能構成受賄罪。
在指控被告人的前6項犯罪中,被告人的所謂犯罪行為不是召開了會議就是簽發了文件,這些都是作為一個縣領導的本職工作,而且都是通過了正常的組織程序,如果這些行為也能夠認為是犯罪行為的話,那么參會人員以及其他簽發文件的人員豈不都構成了犯罪?2004年12月5日,辦案人員訊問被告人“蘇某某不給你送錢,這些事你會不會辦?”被告人回答說:“我也會辦。”可見其行為完全都是在履行一個領導干都的正常職責。由此我們可以看出,公訴機關簡單地把被告人任領導期間參與的所有與某某電視局有關的行為都直接認定為是犯罪行為,這無疑是錯誤的。而且在指控的第4起犯罪中,當時的被告人是....,而政府發文決定的事情也要被告人來承擔責任,這是沒有任何依據的
.。
如果非要說被告人為什么人謀利的話,那么他不是為了蘇某某,也不是為了某某電視局,而是為監利縣140萬人民謀利!正是被告人的這種“謀利”行為,才使得監利縣的宣傳能力上了一個新臺階,才使得監利縣在抗洪過程中得到了很大關注和支援,這種為民謀利的行為難道是犯罪行為么!
●廣州市第一看守所以案說法:
法醫鑒定中的“考慮為迷路震蕩所致”之說不能成立。首先,“考慮”一說本身就不是嚴謹、認真的態度,這種說法反映出法醫在作出結論時自己也不能確認真正致聾原因的無奈。根據醫療常規來看,迷路震蕩具有明顯的臨床表現,是很容易診斷的
.。而從被害人入院到最后一個聘請了三名..的法醫鑒定,沒有一個醫生診斷出她有迷路震蕩的癥狀,顯然法醫的“考慮”是建立在假想基礎上的空中樓閣。
根據相關醫學資料記載,神經性耳聾可以由多種原因導致,其中包括有機磷中毒、心血管藥物、止痛藥物中毒等,而本案的被害人在受傷之前恰恰有過有機磷中毒史,并在2001年被他人打傷住院期間服用了大量止痛藥物和心血管藥物。因此,不僅不能排除被害人因為其他原因導致聽力下降的可能性,而且因有機磷及其他藥物中毒導致聽力下降的可能性非常大。
5、我們大家都清楚地感知到了一個事實:在本案首次開庭的核實當事人身份過程中,被害人對審判人員關于其年齡、文化程度等基本情況的詢問對答如流
.。在公訴機關舉證過程中,她雖然有一次表示了沒有聽清楚,由她的代理人代為表達了意見,但有一點可以肯定,她知道審判人員在詢問她的意見,因此,她只是對專業性問題相對缺乏認知能力,對于普通問題的感知能力則是沒有問題的。同時,在她當庭提出重新鑒定時,明確向法庭陳述,她的右耳聽力損失已達85分貝。通過上述情況,我們可以得出兩個結論:1、根據客觀的科學檢測證明,被害人在參加庭審時已有一耳聽力嚴重下降;2、我們主觀感知,被害人在參加庭審時“聽力正常”!這二者并不矛盾,因為一個是客觀檢測,一個是主觀感受,它們之間存在差異是完全正常的
.。就象我們主觀感受到地球是靜止的,而地球實際上從未停止轉動一樣。既然在被害人在一耳聽力下降85分貝時我們都能感受到她“聽力正常”,那么在她一耳聽力下降40多分貝或者60多分貝時,她的同事感受到她“聽力正常”絲毫也不奇怪
.。如果我們以自然人的主觀感受來認定被害人受傷之前“聽力正常”,那么是不是也可以用自然人的主觀感受來認定被害人現在同樣“聽力正常”呢?!如果這樣的話,法醫鑒定還有什么意義呢?!
綜上所述,公訴機關提供的證據既不能證明被害人的頭枕部受傷是被告人造成,也不能證明被害人的聽力下降是頭枕部受傷所致。在不能排除其他可能性、不能排除合理懷疑的情形下,懇請.依照疑案從無的原則,判決被告人故意傷害罪名不成立
.。
●廣州市第一看守所以案說法:
其它違法取證以及證據效力的問題
l、公訴人不提供被告人杜某1998年7月4日以前的審訊筆錄違反法律程序:
被告人杜某1998年7月2日被刑事拘留,在此前限制人身自由長達70天的調查,有多次訊問筆錄,現在遞文法庭的只有“刑訊逼供”以后的口供,希望法庭重視這一情節
.。調取1992年7月4日以前的筆錄,來當庭質證,豈不是更能說明問題。
2、“如實交待”兇器仍然下落不明:
按公訴人的觀點,1998年7月4日——7月10日被告人杜某的交待是“最如實”,那么被告人杜某交待:“槍連同其它贓物丟在銀河酒家垃圾筒以及橋頭”應該是真實的,但偵察機關的《工作說明》又證實,這一現場的事實根本不存在。那么被告人杜某的“如實交待”也就不成立了
.。
3、“鑒定結論”告知被告人離開庭僅十幾個小時:
《刑事訴訟法》規定:任何勘驗鑒定結論必須告知被告人......公訴人當庭聲稱;開庭前一天已經讓被告人知道了鑒定情況。為什么這么重大的事項,這么重大的合法權利,才給被告人不到16小時的時間?鑒定結論在作出之日起就應告知被告人,互少在偵察終結前應告知被告人
.。現在越過偵察——公訴——已經審判才提供,這叫做保障合法權利嗎?
●廣州市第一看守所以案說法:
案發具有特殊性,是激情殺人,而非預謀,其主觀惡意較小
被告人為人誠懇生性膽小,根本不會想到自己會去殺人,但是由于孩子長期被虐待,自己長期被被害人侮辱、折磨,內心是非常的壓抑
.。案發前,被告人一直順著被害人以求能夠息事寧人。案發當天,被告人又一次虐待孩子,撕打辱罵被告人,導致被告人忍無可忍,在失去理智的情況下,將被害人掐死。其行為并不像一般的刑事犯罪一樣,經過犯意階段、準備策劃階段、準備犯罪工具,最終實施犯罪行為
.。當然,就殺人手段而言,無論采取什么方式剝奪他人的生命(正當防衛除外),都是法律所不允許的;雖然最終的結果同樣都是造成被害人的死亡,但在司法實踐當中,也的確能夠看到許多令人發指的殺人行為
.。這些殺人手段所展現的,不僅僅是行為的過程,更表現為行為人主觀惡性的程度。但在本案當中,卻沒有看到這樣的情形。本案中,被告人殺死被害人的行為具有偶發性,是激情殺人,其主觀惡意較小。
●廣州市第一看守所以案說法:
受害人在11月14日晚12時許被強奸后并沒有死亡
.。11月14日晚12時許被告人強奸受害人后就立即逃跑了,直到11月15日晚9時許受害人才被網吧老板發現在三樓衛生間已經死亡,時間已經過去大概21小時,到11月16日白天廣州市.法醫對進行尸檢,時間早過去24小時
.。公(邯)鑒(尸檢)字[2007]202號《尸體檢驗報告》顯示,“尸僵強直于各大關節,尸斑呈暗紅色,位于背側未受壓部位,指壓稍褪色”。尸僵和尸斑都是可以確定死亡時間的
.。“尸斑 死后血液循環停止,血液墜積于尸體的低下部位,透過皮膚呈現的斑痕
.。尸體低下部位的受壓處不出現尸斑
.。明顯的尸斑是死亡的確證
.。尸斑一般在死后2~4小時開始出現,12小時內為墜積期,用手指按壓可褪色,除去壓力后尸斑又重新出現;12小時后進入擴散期,用手指按壓僅稍微褪色;24小時后為浸潤期,壓迫尸斑不能褪色。故根據尸斑的發展可估計死亡時間,根據尸斑的分布位置可判斷死亡時尸體的姿勢和死后尸體位置有無變化”(《中國大百科全書·法學卷》第533—534頁,中國大百科全書出版社),對比的尸斑,進入墜積期,判斷白某的死亡時間為12---24小時,按廣州市局法醫在到11月16日8:30到永年開始工作,白某的死亡應在11月15日8:30以后。“尸僵 死后肌肉逐漸變堅實、強硬、輕度收縮而將關節固定在一定姿勢,如口不能開,四肢不能屈的現象
.。其形成機制,多認為系死后肌肉內三磷酸腺苷分解不能再合成所致。尸僵雖只在一處出現,即能確定已死亡。尸僵一般出現于死后2~3小時,6~8小時上下肢固定,10小時左右全身僵硬”(《中國大百科全書·法學卷》第534頁,中國大百科全書出版社),綜合受害人尸僵和尸斑形成的狀況,可以判斷白某的死亡時間應該在11月15日下午8點左右。11月15日24時左右常某逃離時白某尚未死亡,這期間第三人完全有時間進入現場,再次對白某實施侵害。如果能早些時間發現白某,則完全可能搶救過來,不至于死于非命
.。。
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