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法律常識
南京市大廠看守所(已經合并到南京市六合區看守所)地址位于南京市六合區楊新路188號 (公交路線:大橋南路乘鹽葛線到新莊站下,向回走50米 ,也可在鼓樓公園附近的鼓揚車站乘鼓揚線到楊莊站下,向前走150米),郵編:210044
律師提示:南京市大廠看守所不準家屬探視,只有律師才能見到犯罪嫌疑人,聘請律師去南京市大廠看守所會見親人、了解案情、取保候審、提供法律幫助、確定是否具有從輕或者減輕情節,是否符合犯罪等,爭取從輕處理、維護他的合法權益。
★南京市大廠看守所簡介:
南京市大廠看守所(已經合并到南京市六合區看守所)隸屬于南京市...化學工業園區分局領導,南京市.監所管理支隊業務指導。
南京市大廠看守所建于1985年10月8日。1998年至2001年連續四年被評為公安部二級看守所,2002年以后,由于南京市大廠看守所等級評定標準改變,大廠看守所硬件設施無法達到二級所的標準,連續多年被評為三級看守所。
2010年4月28日,由于監所有改造的需要,全所臨時搬遷至南京市六合區看守所進行過渡
.。過渡期間,得到了六合區看守所的大力支持。2011年7月12日,在南京市.的統一指揮下,南京市大廠看守所由六合區看守所整體回遷至大廠看守所原址
.。改建后的南京市大廠看守所內設19間監室,其中未決監室11間,已決監室8間,按設計容量可關押在押人員192人
.。
★★南京市刑事律師:看守所在押人員的會見分類:
一是指判決生效后,余刑在一年以上且需投送監獄的罪犯,所里可以安排一次會見
.。這種會見一般以電話預約為主,由南京市大廠看守所根據在押人員提供的電話號碼進行撥打,通知其直系親屬來所進行會見;此類會見一般規定是直系親屬、三人以內、半小時為限,不符合條件的不予安排。
二是指判決生效后,余刑在一年以下的留所服刑罪犯的會見。所里可以安排一次會見。這種會見一般以事先通知為主,由南京市大廠看守所根據看守所條例的相關規定,設立每月一次的留所服刑罪犯會見日,由南京市大廠看守所負責電話通知留所服刑人員的家屬來所進行會見,規定同..種情況
.。對改造表現突出的罪犯,所里還可以安排第二次會見,一般為..次會見的十五日后,也可以預約進行網上視頻會見,以利于留所服刑人員的改造
.。
三是指律師會見
.。這種會見一般由在押人員或其家屬聘請的律師來南京市大廠看守所與在押人員進行會見
.。這種會見一般由被委托的律師來所與在押人員進行會見,除涉及國家安全和重大利益的案件外,律師有權會見犯罪嫌疑人、被告人,會見時不被監聽
.。
★南京市刑事律師以案說法:貪污罪
1.現有證據表明:王某于借款當年即某某某之妻出具了借據,并約定還款期
.。出具借據的意義就在于,如果借款人不按期歸還借款,出借人可以通過訴訟等其他方式收回債權,王某通過立借據的方式將此筆民間借貸..予以明確,并賦予了華某等法律追索權
.。實際上,華某將該借條一直保存,并在王某實際歸還后將借條歸還,說明二人確系民間借貸..,.并符合民間借貸的.慣
.。<{{intel}}>
2.還款時間問題
.。盡管此筆30萬元,王某從3月左右借款到7月歸還時隔3年多,但此并不違反法律規定
.。實踐中民間借貸類似拖欠較長時間的情形比比皆是,法律雖規定訴訟時效兩年,.但超過訴訟時效僅意味著喪失了勝訴權,當事人自愿履行不僅不違反法律,而且受到法律的肯定和保護。認定犯罪事實,不能戴上“刑法的有色眼鏡”去觀察,而應以謙抑的精神,從常理邏輯和綜合刑、民法律的角度和高度來評判,在民事法律中完全合法的事物,在刑事中卻要評定為犯罪行為,道理不通。
★南京市刑事律師以案說法:不構成搶劫罪
證據表明,王某某并未被判決犯搶劫罪,。王某某偽造證據吳某某并不知情,其行賄行為吳某某不知情,且行賄應該屬于檢察機關負責偵查。故對搶劫罪撤案,是正常的、符合法律規定的依法履行職責之舉,不是違法和犯罪行為
.。根據王某某、孔慶東等人陳述,可以得知王某某是發現徐某某在賭博過程中使用欺詐手段(出千)贏走了王某某二萬多元后,.將徐某某打至輕微傷,將徐某某贏王某某的二萬元搶回。根據徐某某的證言,其當晚在牌桌上的賭資為五萬多元,但王某某等人只拿走了二萬元,王某某主觀上只是想取回自己被騙的錢。因為徐某某使用欺詐手段騙取了王某某的錢財,王某某等人沒有搶劫犯罪的主觀故意,不能夠構成搶劫犯罪。且根據最高人民.《關于審理搶劫、搶奪刑事案件適用法律若干問題的意見》規定,行為人僅以其所輸賭資為搶劫對象,一般不以搶劫罪定罪處罰,.所以該案不符合搶劫罪的認定標準。而徇私枉法犯罪的前提是明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴的行為,所謂有罪的人是指構成犯罪并且應當依法追究其刑事責任的人,但現王某某的行為尚不構成搶劫犯罪,吳某某就更不應當被刑事處罰
.。 吳某某的行為的確違反了紀律,但不應認定犯罪。<{{intel}}>
★南京市刑事律師以案說法:強奸罪
黃某懼怕做工苦和累,為了多賺錢而希望做小姐,并同意為及時做生意而找人開苞,與陳某發生性..不存在違背意志的問題。
首先,從呂某第2次筆錄反映,黃某很羨慕呂某,要求帶她去做小姐,呂某答應,但條件是聽呂某的安排
.。到龍泉后呂某與某某賓館老板娘說好,聯系為黃某“開苞”。該事實從黃某筆錄“我與呂某談好條件是,.我跟呂某來龍泉賣淫,我的一切行動要聽從呂某安排,呂某則要包我在龍泉市期間的吃住,同時呂某每月購買兩套衣服給我并支付我1500元人民幣為我的工資”的陳述證實。為此,黃8與呂某達成了賣處女的約定,聽從安排開苞,但11月1日到龍泉后,從1日到3日,某某賓館老板娘多次帶出去找開苞的男人,均因由于長的不漂亮始終沒有賣處成功,該事實從呂某第二次筆錄“都是因為客人嫌黃某長的不夠漂亮的原因開苞未成”得到證實。<{{intel}}>
其次,因上述原因,呂某要求陳群幫黃某開苞是事實,.但從黃某的筆錄反映,案發過程其只有“拉陳某手”的動作和“非常害怕他”的臆想,以及“不要這樣”的嗔語,沒有其他反映,無法體現暴力強迫的事實
.。辯護人起訴書指控被告“遭到了被害人黃某的拒絕”,“將黃某按到在床上”的事實是不存在的,一是前提上看黃某必須聽從呂某安排,呂某也對黃某說過不行就讓陳某開苞,黃某也僅僅是說太熟不好意思而已;二是被告并沒有實施暴力手段,黃某也沒有什么反抗行為,.人已經躺在床上,陳某只是讓黃某從側臥到仰臥。如果不同意的話叫喊或使勁推都不可能讓陳某達到目的;三是4日發生的事情,如果陳某是違背黃某的意志的,可以立即報案,但實際始終沒有報案,辯護人相信一個已經出門闖蕩的女孩,如果是受到性侵害不可能不想到報案;四是黃某是因為痛才哭的,這可以從呂某的第二次筆錄中黃某從房間內跑出后,呂某連續兩次詢問黃某為什么哭,“黃某告訴我她很痛”的陳述得到證實。
再次,黃某4日后接客做小姐了
.。后因身體原因由呂某叫陳某來接,只因為為了省錢同住一室被公安機關查房才查出4日開苞的事情。辯護人要講的是,被害人是為了做小姐賺錢而自愿出賣處的,不報案就說明沒有什么強迫或違背意志的情節,亦可反映沒有什么社會危害性
.。
★南京市刑事律師以案說法:開設賭場犯罪和非法拘禁犯罪犯罪情節輕微
被告人某某某及某某某與被告人某某某是在山上利用臨時搭建簡易帳篷開設賭場,時間從20日(起訴書10月20日應該是筆誤)至29日.9天,來參賭的人員也相對比較固定,都是一些平常都好賭博的賭徒相互介紹而來。賭場前后贏利就10000余元
.。
而在非法拘禁犯罪中被告人某某某是為追回3萬元高利貸和“阿寶”及與“阿寶”在一起的幾個朋友看住受害人某某某和某某某,后來被告人某某某叫了被告人某某某、某某某幫忙,時間從29日下午3時左右至次日凌晨3時30分,沒有采取拘押、禁閉、捆綁等強制方法,是讓受害人某某某和某某某坐在車上,看住不讓其離開,為了讓受害人某某某聯系錢來還對其進行言語威脅,在受害人某某某打電話聯系親戚朋友的時候“阿寶”及與“阿寶”在一起的朋友毆打受害人(即用拳打受害人的肩膀,.用腳踢受害人的屁股)是要制造氣氛給受害人打電話聯系的親戚朋友聽,好讓他們把錢借給受害人某某某,同時沒有造成受害人某某某受傷的后果
.。
★南京市刑事律師以案說法:被告人某某某在.同犯罪中所起的作用很小。
通過證據調查我們望到,本案的主犯某某某以前就有販毒的前科,以后也一直從事毒品流動,對制毒有很深的了解,在整個的制毒過程中,是其出資租房購買了制毒的工具并獨自制造毒品, <{{intel}}>從主犯某某某的供詞和判決書中可以望出,在某某某某某出租房中搜查出制毒的模具,并自認制造了毒品,5日公安在抓捕某某某時,在其身上搜出某某某小區a2幢303房鎖匙并開房緝獲毒品.(而案發當天,被告人某某某作為出產隊長在本村召開出產社會議,直到下戰書一點多鐘才開完會議。
本案的被告人某某某當天是沒有作案時間的,當天那么大數目的毒品,不可能在那么短的時間完成
.。
假如有現場照片的話,一定還有快餐盒為證,和房間里晾的某某某的衣服和褲子為證)。
在整個制毒過程包括預謀,獲得制造技術,預備工具,制造的過程中,某某某僅介入了其中的一個環節,并且在這個環節中的行為是以自己的名義代租了屋子,清洗制毒工具,打掃衛生,他的行為僅僅是對他人制造毒品入行,可有可無的匡助,顯然可以認定其在.同犯罪中的作用很小
.。
★南京市刑事律師以案說法:危害公.安全罪
首先,一審.并沒有對犯罪工具即煤氣罐進行鑒定,據犯罪嫌疑人供述所使用的煤氣罐已經使用二個多月的時間,所剩煤氣已經不多,所以不可能有危害公.安全的可能
.。該事實一審.并沒有進行調查。
其次,本案中,根據犯罪嫌疑人的陳述和證人的證言可以看出,.高某在客廳點燃的煤氣罐,外面鎖了三道鎖,所以行為人點燃煤氣罐的主要目的是為了阻止強拆,而且是為了自焚。況且區政府實施強拆工作已經做了充分的預案,消防人員、消防車、滅火器、救護車等全部到位;高某點燃煤氣罐所剩煤氣不多,點燃之后很快就被制服
.。綜上,行為本身在強拆現場不可能發生爆炸或引起火災
.。
最后,一審.認定犯罪構成主要是根據證人陳述,即如果煤氣罐發生爆炸就會危及其他人的房屋安全;證據十二,工作說明也是說家用煤氣罐長時間遇到高溫,會有發生爆炸的可能。該認定沒有考慮行為發生的時間和場合,.反而是離開時空環境而空談行為本身的危險性即煤氣罐被點燃后是否會發生爆炸,而沒有考慮在當時的環境下是否會發生爆炸
.。
綜上所述,高某點燃已使用二個多月的煤氣罐,在當時環境下,不可能威脅到公.安全,事實上也沒有造成公.安全的危險,所以犯罪嫌疑人的行為不構成以危險方法危害公.安全罪。 <{{intel}}>
★南京市刑事律師以案說法:并非故意殺人罪,應當是故意傷害罪
被告人侯某某在遇到交警查車時,只是想趁交警不注意的時候逃避其檢查,并沒有想要殺害張某某的故意。在客觀方面,侯某某是在6月份的時候才買的車,而且買了以后基本上沒有開,其駕駛技術可想而知,.并且其以前也并沒有碰到過當天的情形,其當時的心情非常激動,也非常的緊張。所以在交警攔住她以后她的頭腦已經不清楚了,導致了張某某傷害結果的發生。
故意殺人罪是指故意非法剝奪他人生命的行為,其主觀要求是希望或者放任被害人死亡的事實的發生,客觀上實施了殺害他人的行為;而故意傷害罪是指故意非法損害他人身體的行為,.其主觀方面是希望或者放任被害人受到傷害的事實的發生,客觀上事實了傷害他人身體的行為
.。
從以上事實及法律依據可以看出,被告人侯某某在交警張某某查車時,其主觀方面只是想逃避交警的檢查,并沒有殺害張某某的故意;另外,作為一名普通的司機,尤其是自己的車輛手續違法的前提下,.對交警只是有敬畏和害怕的心態,怎么可能有殺害其的想法呢?造成后來張某某傷害結果的發生完全是由于其當時大腦處于緊張狀態,以為最多也就是躲掉交警張某某,而后自己逃跑,因此就放任了交警擋在車前時還繼續前行的行為。由此可見,被告人侯某某是在明知交警張某某有可能受到傷害的情況下,還放任了自己車繼續前行的行為,導致張某某最終受到了身體傷害。
.。
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拒不
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