南京侵犯著作權罪律師解答侵犯著作權罪和銷售侵權復制品罪的侵權行為、立案標準、訴訟時效、認定、量刑標準、侵權賠償標準、最新侵犯著作權罪司法解釋、緩刑罪輕辯護、無罪辯護等。解讀數侵犯著作權罪數額較大、數額巨大、數額特別巨大和情節嚴重、特別嚴重等不同情況
.。
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◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師解讀罪名
所謂著作權,也稱版權,是作者或其他著作權人對已經創作出來的文學、藝術和科學作品所享有的專有權利
.。侵犯著作權罪,是指以營利為目的,未經著作權人許可復制發行其文字、音像、計算機軟件等作品,出版他人享有獨占出版權的圖書,未經制作者許可復制發行其制作的音像制品,制作、展覽假冒他人署名的美術作品,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的行為
.。
銷售侵權復制品罪,是指以營利為目的,銷售明知是侵犯他人著作權、專有出版權的文字作品、音樂、電視、電視、錄像、計算機軟件、圖書及其他作品以及假冒他人署名的美術作品,違法所得數額巨大的行為。犯銷售侵權復制品罪的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金
.。
銷售侵權復制品罪的主體只能是侵權復制品制作者以外的其他自然人或單位,侵犯著作權罪的主體一般是制作者,有時可能是與制作者通謀的發行者或銷售者。銷售侵權復制品罪在客觀方面表現為銷售侵權復制品且違法所得數額巨大的行為;侵犯著作權罪的行為方式則可以是復制發行或出版,也可以是制作、出售,且違法所得數額較大或有其他嚴重情節的就構成犯罪。
兩罪的區分在于,前者有侵犯著作權的具體行為,譬如破解、復制正版軟件行為。后者只是單純的銷售行為,譬如進貨后出售,類似于銷贓
.。故只是賣盜版光盤,是銷售侵權復制品罪,如自己刻錄后出賣,則是侵犯著作權罪
.。
南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師認為,司法解釋反而混淆了兩罪
.。查條文,侵犯著作權罪是指“未經著作權人許可,復制發行作品”。何謂“復制發行”?通常的理解是“復制后發行”,但兩高進行了擴大解釋。2007年4月4日兩高《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》稱“復制發行,包括復制、發行或者既復制又發行的行為”。這個擴大解釋,使得“沒有復制,但是發行”,也列為侵犯著作權罪。而司法實踐中,又把“銷售”也作為“發行”理解,使得侵犯著作權罪完全包含了銷售侵權復制品罪,也等于廢了后罪,非常不當。
司法實踐中,機械地利用司法解釋辦案,把盜版軟件都作為侵犯著作權罪處理,顯然錯誤。對“發行”兩字要整體解釋,其一、發行行為,包括銷售、贈與、公益傳播等,而不是等同于銷售。其二、如果只是銷售侵權復制品的,則根據特別法優先一般法原則,適用銷售侵權復制品罪。
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師指導如何報案
侵犯著作權罪屬于經濟犯罪,統一歸屬當地的經偵部門辦理與查處,權利人在進行侵犯著作權罪報案時應該向經偵部門報案。報案時需要整理案件證據材料及相關的說明,同時可能牽扯到一定的鑒定報告等基本文件,待提交資料達到經偵部門的要求后,經偵部門才能予以受理,同時在一定時間的初查后再決定是否立案。
1、書寫(或打印)案情經過,先寫被控人的身份情況,知道所少寫多少,再寫明案件發生的時間地點人物事件經過結果;
2、相關的合同、收據、信件、銀行單據等書面證據,帶原件和復印件各一份,復印件簽名納指印;
3、身份證原件和復印件各一,如代表公司企業報案,須帶上單位的委托函
.。
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師談侵犯著作權的訴訟時效
《最高人民.關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規定,侵犯著作權的訴訟時效為兩年,自著作權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算
.。權利人超過兩年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在持續,在該著作權保護期內,人民.應當判決被告停止侵權行為;侵權損害賠償數額應當自權利人向人民.起訴之日起向前推算兩年計算。
侵犯著作權的訴訟時效為二年,自著作權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算
.。權利人超過二年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在持續,在該著作權保護期內,人民.應當判決被告停止侵權行為;侵權損害賠償數額應當自權利人向人民.起訴之日起向前推算二年計算。
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師談侵犯著作權的賠償
首先,只有侵權行為造成技術秘密完全公開的,損失賠償數額才應當按技術秘密的全部價值量計算。 其次,評估報告應當僅針對具有實質性相似的特征代碼片段(也即相同部分)作為依據
.。再者,在本案的財務鑒定中,辯護人巧妙發現,鑒定機構沒有事實審驗的鑒定行為,僅就被害人公司自行制作的賬面記錄作為依據,這是嚴重違背審計準則的,因此《資產評估報告書》不能作為定案依據
.。這是一種以正常許可使用的費用推定損失額的計算法,但并不意味著侵權人就此取得了該著作權的合法使用權
.。同時,這也不是簡單地將著作權的自身價值等同于損失。著作權是無形財產,其與有形財產有重大區別
.。侵權人使用著作權的同時,并沒有排斥合法權利人的使用
.。在大多數情況下,侵權人實施盜竊等不法行為取得著作權后,不久就被發現、制止,給被害人造成的損失遠遠小于著作權自身的價值。
被告人告訴我:“我們一直以為律師就是把我們證據呈上法庭的介體而已,然而出事之后經歷了一番周折才知道,律師是當事人與法官的‘翻譯官’,沒有律師,法官看不懂你說什么也沒有用,特別是著作權律師,組織證據的能力和邏輯思維很重要
.。”
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師談兩罪區別
因侵犯著作權罪和銷售侵權復制品罪的犯罪對象是相同的,所以,上述觀點分歧的關鍵在于如何理解《刑法》第217條中的“發行”和第218條中的“銷售”
.。對此,有觀點認為,《刑法》第217條中侵犯著作權罪的“發行”指的是首次發行、出售,而第218條的銷售是指發行之后的再次銷售行為,是侵犯著作權罪犯罪后果的進一步延伸。我們認為,這種觀點并不穩妥。主要理由在于:《著作權法》第10條對“發行權”作了明確界定,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復制件的權利
.。這表明,《著作權法》并未將“發行”限于“..次發行”或“總發行”,“銷售”本身就是著作權意義上“發行”作品的一種重要方式
.。而《刑法》也沒有對“發行”作出不同于《著作權法》的界定,故我們認為,《刑法》第217條中“發行”的含義與《著作權法》第10條中的“發行”是一致的,即無論是出版社..次公開銷售作品、復制品,還是他人購入作品、復制品之后再向公眾銷售,均屬于“發行”。相關司法解釋也體現了這種立場
.。《知產解釋(二)》明確將《刑法》第217條中的“復制發行”解釋為復制、發行或者既復制又發行的行為,并未要求復制與發行同時具備。最高.、最高.、公安部2011年聯合印發的《關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的觀點》對“發行”作了進一步解釋,即包括總發行、批發、零售、通過信息網絡傳播以及出租、展銷等活動。可見,現行司法解釋等規范性指導文件延續了《著作權法》對“發行”的界定
.。據此,對于行為人銷售了侵犯他人著作權的復制品的,可把該行為認定為侵犯著作權罪中的“發行”,由于侵犯著作權罪的定罪標準低于銷售侵權復制品罪,故客觀上會造成銷售侵權復制品罪司法適用范圍的縮小
.。當然,如果行為人銷售的是他人非法出版的《.章》、《十七大報告》等沒有著作權人的侵權復制品,在違法所得數額巨大的情況下,可以構成銷售侵權復制品罪。本案中,四被告人銷售侵權復制品的違法所得均沒有達到銷售侵權復制品罪的定罪標準(人民幣10萬元),不能認定為該罪
.。
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師談侵權損害賠償數額
在權利人的實際損失和侵權人的違法所得不能確定的情況下,.可以根據侵權行為實施的范圍、影響、時間等因素,酌情確定侵權損害賠償數額
.。賠償數額還應包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。依照我國《著作權法》以及最高人民.關于審理知識產權案件的有關規定,人民.在確定侵權損害賠償數額時,主要根據被侵權人因侵權行為受到的實際經濟損失或者侵權人因侵權行為所獲的利益計算賠償數額
.。對于已認定構成侵權并造成權利人損害,但被侵權人的實際損失和侵權人的侵權獲利情況都難以計算的,人民.可根據具體侵權行為的社會影響、侵權手段和情節、侵權時間和范圍、侵權人的主觀過錯程度、被侵權人合理開支等因素酌情確定賠償額
.。由于本案中奧多比公司的實際損失和年華公司的違法所得難以計算,故.根據案情酌情確定賠償額為15萬元。本案審結后,第九屆 人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過《關于修改< 人民.和國著作權法>的決定》,修訂后的著作權法的第四十八條規定:“侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支
.。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民.根據侵權行為的情節,判決給予五十萬以下的賠償
.。”2002年1月1日起施行的《計算機軟件保護條例》第二十五條規定:“侵犯軟件著作權的賠償數額,依照《著作權法》第四十八條的規定確定。”
南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師認為:被告在其出售的計算機中擅自預裝原告享有著作權的軟件并隨機贈送的行為,是否是在原告一方的請求、誘導下實施的,對被告是否構成侵權并無影響。即使被告的行為是應原告的要求實施的,也不能因此而免責,仍然構成侵權。被告專營計算機等產品的經銷,其銷售人員應當知道未經軟件著作權人的同意復制其軟件作品的行為構成侵權,但為了增強其銷售的計算機的功能,增強其市場競爭力仍然實施復制、安裝原告的軟件的行為,不論其是主動實施還是被動實施,在主觀上均具有過錯,均應承擔侵權責任
.。
◆南京侵犯著作權罪律師、南京銷售侵權復制品罪律師談抄襲、剽竊和引用的界定標準
一段話如果有20個漢字完全或者90%以上文字相同,沒有注明出處,可以算雷同.一部著作若有5處以上文字雷同,則可以算作輕度抄襲;10處以上可以算作嚴重抄襲;20處以上雷同,應算作剽竊;30%以上雷同的,是嚴重剽竊.學術性作品的觀點意思相同,文字相似,但沒有注明出處的或引用別人觀點或文字,沒有加以注明,但在參考文獻或者前言等地方提及所參考作品的則可能存在變相剽竊.但引用數據、新聞、名人明言、語錄、標語、文件和法律規定、go-vern-ment工作報告等產生的相同文字不能算作雷同.
‘引用’是在著作權法規定的合理使用含義下,為介紹、評論某一作品或者說明某一問題時,在作品中適當引用他人已經發表的作品的情形.但必須:
引用的作品是已經發表的;引用比例適當,引用的內容不能比評論、介紹或者說明還長;注明作者姓名、作品名稱等,這很關鍵,常為區分抄襲與引用的界限.只要不是自己創作,將他人的作品以自己名字發表、使用,不管多少都是抄襲.”
“如果在文章中引用了作者的觀點沒有加注的話,分幾種情況:
1、作者在文章中明確指明了這是某人的觀點.這種情況下,如果文字跟原作者的文字部分或全部相同,在西方一般也算剽竊(文字剽竊),按照中國人的.慣,這個算雷同吧;如果文字跟原作者完全不同,用自己的話重新表述,這在西方也算剽竊,但在中國這個不算抄襲,也是不值得提倡的創作方式.
2、作者在文章中沒有明確指明了這是某人的觀點.這個時候,又沒有加以注釋,不管是否文字相同或相似,一般都認為是抄襲或剽竊.如果如此引用的觀點不多,又不是自己的核心觀點,可以界定為抄襲,如果如此的觀點占整個文章的比例很大,或作為自己的核心觀點使用,就要算剽竊了.所以,不管如何引用,都應該注釋.最差的方式也起碼要在文章中能夠讓人分得清哪些觀點是自己的,哪些是別人的.。
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